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田文昌:刑事辯護(hù)律師在重大案件中的作用(上)
律師既不是魔鬼律師,也不是天使;律師既不代表邪惡,也不代表正義。律師的作用只是通過司法活動(dòng)的全過程實(shí)現(xiàn)司法公正,從而體現(xiàn)正義。它只是實(shí)現(xiàn)司法公正過程的一部分,但卻是不可或缺的。————田文昌
1.受理案件和訪談
(一)談判案件
在討論案件時(shí),律師發(fā)言時(shí)我想講三個(gè)方面。
首先,要耐心傾聽,不要輕信。討論案件時(shí),當(dāng)事人的家屬、朋友或者有關(guān)人員前來討論委托事宜。他們不懂法律,焦慮不安。他們感到無助和恐懼。因此,我們可能會(huì)面臨各種難以應(yīng)對的情況。他們可能會(huì)說律師說的話毫無意義,甚至無關(guān)緊要。不過,我的一個(gè)經(jīng)驗(yàn)是,無論你說什么樣的話,你都要耐心地聽,就像醫(yī)生面對病人一樣。來我們辦案的人有時(shí)比求醫(yī)的人還要可憐。他們需要更多的幫助、同情和理解,所以不要對他們感到無聊、不耐煩、居高臨下或不屑一顧。
當(dāng)然,我們和國外不一樣。國外是按小時(shí)計(jì)費(fèi)的。當(dāng)手表被按下時(shí),說話者會(huì)驚慌失措并嘗試盡可能少說。我們沒有按小時(shí)收費(fèi),所以他們就放手了。我遇到過幾個(gè)小時(shí)都講不完的人。我們可以適當(dāng)引導(dǎo)他們,但不要無禮地打斷他們。
為什么不輕信呢?因?yàn)槟銢]有理由輕信。他可能不了解情況,他可能只是分析和判斷,他也可能出于各種目的向你撒謊或談?wù)撍南敕āN矣幸粋€(gè)經(jīng)歷:我不相信任何人。當(dāng)事人不相信,親友不相信,警察不相信,檢察官不相信,甚至法官和判決書也可能不相信。為什么?都可能是假的,都可能有錯(cuò)誤,都可能有各種各樣的問題。你相信什么?證據(jù)信。
我說不相信,并不是因?yàn)槲姨孕牛且驗(yàn)橐磺卸家凶C據(jù)。我們辦案就是查明真相、查明事實(shí),依據(jù)就是證據(jù),沒有別的可以作為依據(jù)。這就涉及到法律現(xiàn)實(shí)與客觀現(xiàn)實(shí)的沖突。在目前的條件下,在目前的條件下,我們只能依靠法律的真實(shí)性,證據(jù)的真實(shí)性。
不要指望相信有關(guān)各方說的是實(shí)話。情況可能并非如此。從另一個(gè)角度來說,即使他告訴你真相,如果沒有證據(jù),你也會(huì)束手無策。在目前情況下,從法律角度來看,最公正的認(rèn)定依據(jù)是什么?這只是證據(jù),其他沒有任何意義。
有一年,我去德國考察。一位德國教授表示,按照德國的理論體系,審判的目的是查明真相。但我對這個(gè)觀點(diǎn)持保留態(tài)度。我認(rèn)為把查明真相作為目標(biāo)是錯(cuò)誤的。我的觀點(diǎn):查明真相是手段,目的是維護(hù)司法公正。司法公正的基礎(chǔ)是證據(jù)的真實(shí)性。有時(shí)候,真相或許無法查明,但能讓人感覺公平,就足以達(dá)到這個(gè)目的。
我強(qiáng)調(diào)的是,我們要依靠證據(jù)。但話雖如此,你必須聽誰說的。你不能拒絕別人所說的話,你也不能不聽就簡單地相信自己。凡事都要聽,但不要相信任何事。聽力是判斷的參考,但不是判斷的依據(jù)。最后,看材料、看證據(jù)、注重調(diào)查、注重研究。這是辦案最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第二,客觀分析,不做承諾。目前中國的一些參與方水平還比較低。當(dāng)我找到你的時(shí)候,就像找到了一個(gè)抱著大樹的救世主。我最喜歡的是你的承諾:“你能在多大程度上讓這個(gè)案子得到結(jié)果?”這是最常見也是最可怕的問題。見過很多次,我都不敢向他做出承諾。我說我們既沒有承諾的水平,也沒有承諾的條件等等。他說,如果某個(gè)律師可以承諾這樣做,為什么你不能這樣做呢?我只能說他們比我好。但我警告大家:千萬不要做出這樣的承諾。而且,你承諾以后會(huì)有副作用,這會(huì)讓人們很難抓住問題并解釋。所以,我們千萬不要說大話。最多我們可以根據(jù)我們掌握的材料以及法律的相關(guān)規(guī)定,客觀地分析——我們認(rèn)為應(yīng)該達(dá)到什么水平。但是,我們不能說我們可以保證或預(yù)測會(huì)出現(xiàn)什么樣的結(jié)果。
第三,告知自己的權(quán)利,先做好防范。為了保護(hù)自己,也為了給當(dāng)事人一個(gè)更穩(wěn)妥的解釋,我們必須先告知自己的權(quán)利,做好防范。僅僅口頭上說是不夠的。簽署合同時(shí)最好附上一張收據(jù),說明您的權(quán)利。比如律師不能許諾,不能說謊,不能私自收費(fèi)等等,這一點(diǎn)我也深有體會(huì)。從我第一次成為律師、給律師講課起,我就一直堅(jiān)定地告誡大家,不要許下大的諾言,不要許諾。然而,一些客戶抱怨我撒謊并承諾我能達(dá)到什么程度。我有無法表達(dá)的煩惱。各方勢力五花八門,防不勝防。所以我們必須做點(diǎn)什么并請他簽字。這也是一種自我保護(hù)的方式。
(二)會(huì)議
會(huì)見當(dāng)事人時(shí),應(yīng)注意以下幾個(gè)方面:
第一,理順關(guān)系。澄清一下我們的權(quán)利來源:——是受委托而形成的,我們是委托方的代言人。我為什么這么說?時(shí)至今日,仍有律師端正坐姿,嚴(yán)肅斥責(zé)委托人,“我代表正義,代表法律”。不,如果你接受他們的律師費(fèi)并接受他們的委托,他們可以隨時(shí)更換你或解雇你。在這個(gè)委托中,你只是私權(quán)的代言人。您不代表法律,也不代表法律,您只能依法為委托人提供法律服務(wù)。這個(gè)姿勢一定要糾正,才能放低身子,放下架子。遵守法律是前提,服務(wù)客戶是宗旨。
二是態(tài)度端正,有親和力、信任感。當(dāng)你見到委托人時(shí),他會(huì)像找到親人一樣看你,就像找到了救命稻草一樣,無論這個(gè)人的罪行是小還是大,無論他是大官還是小官,都好還是不好。當(dāng)他陷入這樣的境地時(shí)
嚴(yán)重結(jié)果才可以判七年。按照最新的修正,如果補(bǔ)稅就可以不是罪,基本就不追究了。可是虛開增值稅發(fā)票罪,如果按照行為犯解釋,一分錢稅沒騙,一點(diǎn)損失結(jié)果沒有,就可以判死刑;雖然這次修正案把死刑取消了,還可以判無期。這樣一對比就可以看出,所謂虛開增值稅發(fā)票是行為犯的說法,完全是錯(cuò)誤的解讀,如果不搞清楚問題就太大了。
我多年前在北京辦過一個(gè)虛開增值稅發(fā)票的案件,虛開的目的就是公司為了虛增業(yè)績。被告被判了8年,后來最高法院過問,宣告無罪了。這說明什么問題?有些情況下,立法表述有問題,理論解釋也有限,我們一定要下工夫把它搞清楚;有些情況下,立法上沒有問題,理論上也沒有問題,我們同樣也需要搞清楚,因?yàn)橛行┤死斫馍嫌袉栴}。對律師來講,對犯罪構(gòu)成的認(rèn)識(shí)首先要搞清楚,搞錯(cuò)了后果不堪設(shè)想。
(學(xué)員互動(dòng):你剛才講到的集體論證案件這個(gè)事,其實(shí)我2010年已經(jīng)非常注意。《律師辦理刑事業(yè)務(wù)規(guī)范》有一條,“案卷材料不能給無關(guān)人閱卷,包括被告人親屬、同所律師及其任何第三人。”其實(shí)我們律所也一直堅(jiān)持重大案件統(tǒng)一開會(huì)討論一下,但是我在考慮,執(zhí)業(yè)規(guī)范中排除“同所律師”參與閱卷這個(gè)規(guī)定,怎么認(rèn)識(shí)?)
《律師辦理刑事業(yè)務(wù)規(guī)范》準(zhǔn)備在《刑事訴訟法》修改細(xì)則出來以后做徹底的修改和完善。我個(gè)人主張,律師沒有必要回避。律師都有保密義務(wù),出了問題律師要負(fù)責(zé)任。我遇到這樣的問題,有的案子辦完了,其他律師辦理相關(guān)案件需要看,我讓他打一個(gè)收條,可以給他。作為一個(gè)執(zhí)業(yè)律師應(yīng)當(dāng)有這個(gè)權(quán)利,不給別人看主要是為了避免風(fēng)險(xiǎn)。但是,為論證案件給專家看應(yīng)當(dāng)是可以的,給嫌疑人、被告人看也是沒有問題的。
關(guān)于被告閱卷權(quán)問題,由于有幾個(gè)律師在看守所會(huì)見時(shí)給被告人、嫌疑人看卷宗被抓了,后來,我提出了被告人、嫌疑人對案卷的知情權(quán)問題,也發(fā)表了論文。這次《刑事訴訟法修正案》規(guī)定“可以向被告人、嫌疑人核對證據(jù)”,應(yīng)當(dāng)說是重大的突破,是我們很多年來呼吁、爭取得來的成果。為了保護(hù)律師,我當(dāng)時(shí)還要求加上一句應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定“可以向嫌疑人、被告人出示案卷內(nèi)容”,但是后來沒有加上,僅把“核對證據(jù)”四個(gè)字寫上了。但這樣規(guī)定也就意味著當(dāng)事人是有知情權(quán)、閱卷權(quán)了。關(guān)于家屬和其他人能否接觸案卷材料,在國外沒有限制,在中國,我們還是不要出示,容易有麻煩。僅就嫌疑人、被告人的知情權(quán),我?guī)缀鹾傲?0年,終于在理論上和立法上得到認(rèn)可,很不容易。
對案件的理論問題一定要吃透。像金融詐騙,票據(jù)詐騙、信用證詐騙、貸款詐騙,除貸款詐騙罪之外,法定最高刑都有死刑。“以非法占有為目的”是詐騙罪的基本特征,但是實(shí)踐當(dāng)中出現(xiàn)了一系列問題:在貸款或者取得票證的過程完全正常的情況下出不了案子,出了案子的都是在取得貸款、票據(jù)的過程上有瑕疵,一旦還不了了,怎么樣判斷有沒有非法占有目的?有時(shí)候完全是人為判斷。有的法官、法院、地區(qū)比較寬松、比較慎重,就不定罪或者不起訴;有的不夠慎重或者認(rèn)識(shí)上比較左一點(diǎn)就會(huì)定罪,而且常常會(huì)是死罪。
這個(gè)問題在理解上偏差很大,后來我寫了一篇論文,也提了增加過渡性罪名的立法建議。你們看到《刑法修正案》(六)第十條,增加了三個(gè)新罪名騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪——就是指在確實(shí)用不正當(dāng)手段取得貸款和票證,又無法確認(rèn)有沒有非法占有目的的情況下,加一個(gè)過渡性罪名,作為輕罪處理。緩解司法的不均衡。從另一個(gè)角度來看,這些行為也確實(shí)有社會(huì)危害性,因?yàn)橹辽偎麄兪前呀?jīng)營風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給了金融機(jī)構(gòu),以一種相對較輕的犯罪論處也有一定理由,同時(shí)也會(huì)有一定的警示作用。有些人膽大妄為,把錢弄來投資,贏了,就成了大亨,輸了,責(zé)任就推給金融機(jī)構(gòu)。這樣也有一定的危害性,由于他不負(fù)責(zé)任,轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn),因此定一個(gè)輕罪,可以緩解很多矛盾。這些現(xiàn)象都是立法不成熟的表現(xiàn),也是立法不斷修正、完善的必要性所在。我們做律師首先要把它搞清楚,同時(shí),根據(jù)具體案件所暴露出的問題,提出修法建議,也體現(xiàn)出個(gè)案推動(dòng)立法的作用。
再說說吳英案,現(xiàn)在能夠取得把吳英的命保住這樣的結(jié)果已經(jīng)來之不易。但是從專業(yè)角度,我堅(jiān)持并且堅(jiān)定地認(rèn)為,吳英是無罪的。這不只是為了吳英,更是為了千千萬萬的類似吳英的人,法律上必須搞清楚。為什么?從三個(gè)層次里分析:
第一個(gè),最高層次——詐騙。詐騙罪以非法占有為目的,目的罪必須是直接故意,這沒有爭議。吳英沒有非法占有的直接故意,按照最高法院的相關(guān)解釋,認(rèn)定非法占有目的,是要把集資來的款多數(shù)或者主要用于揮霍。如果她都用于經(jīng)營,那就不能說是以非法占有為目的。
吳英案當(dāng)中,按照檢察機(jī)關(guān)的指控,沒有還上3.8億,總數(shù)是近7個(gè)億,有400萬揮霍了,有600萬購置了豪華汽車、珠寶。她自己的解釋是為了經(jīng)營。退一步講,假定檢察機(jī)關(guān)指控這1000萬確實(shí)都用于個(gè)人揮霍了,它也只占這7個(gè)億的不到1.5%。我們客觀冷靜地分析分析,在7個(gè)億的巨額數(shù)目當(dāng)中,被指控為揮霍的只有1.5%,能說她具有非法占有的目的嗎?說不通。既然如此,沒有這個(gè)依據(jù),你怎么說她是詐騙?
第二個(gè)層次,非法吸收公眾存款。立法過程和原意很清楚,集資詐騙罪的前提是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。如果沒有非法占有的目的,就只是非法吸收公眾存款罪;如果又有了非法占有的目的,才構(gòu)成集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪的立法原意很清楚:是指非金融機(jī)構(gòu)的單位或個(gè)人向社會(huì)上不特定多數(shù)人許以高額回報(bào)的方式集資。中國非法集資案第一例沈太福,第二例鄧斌,都是典型的案例。中國的語言再復(fù)雜、再微妙,什么叫“不特定多數(shù)”,大家都能說清楚。吳英向她認(rèn)識(shí)的和不認(rèn)識(shí)的11個(gè)放高利貸的地下錢莊的人借款,那是特定的少數(shù)還是不特定多數(shù)?能說11個(gè)人是多數(shù)嗎?能說有一多半認(rèn)識(shí)的人是不特定的嗎?
分析一個(gè)案子要拿事實(shí)、證據(jù)和法律依據(jù)來說話。我說的每一句話都有法律、司法解釋為基礎(chǔ)。我認(rèn)為向不特定多數(shù)人集資和向特定少數(shù)人借債是兩個(gè)概念。有很多企業(yè)家和我講,“我們借的錢和借貸的人比吳英還多。吳英要被判死刑,我們都該死,沒有辦法做了。”有人甚至主動(dòng)和我說,“你要開吳英案研討會(huì),我們出錢,多少都行。”所以吳英案反響才這么大。
第三個(gè)層次,因果關(guān)系問題。吳英借錢的那11個(gè)人,多數(shù)人也被判了非法吸收公眾存款罪。一種理論觀點(diǎn)說,雖然吳英的借款人是特定的,但她的債權(quán)人是向社會(huì)集資的。我認(rèn)為持這種觀點(diǎn)的人犯了一個(gè)最基本的常識(shí)性錯(cuò)誤,混淆了兩個(gè)不同的法律關(guān)系。《刑法》上的因果關(guān)系怎么來劃定?整個(gè)物質(zhì)世界都是一個(gè)因果鏈條無限循環(huán)的過程,人從生到死無不處在無限循環(huán)的因果鏈條當(dāng)中。所以,《刑法》上有一個(gè)基本原則——刑法的因果關(guān)系不能往復(fù)循環(huán),必須在一個(gè)鏈條上截取,就是在一個(gè)鏈條之內(nèi),截取一因一果。我曾經(jīng)講過,如果往復(fù)循環(huán)下去,就會(huì)出現(xiàn)一種可笑的邏輯,我們就可以為了共產(chǎn)主義而吃飯,怎么都能關(guān)聯(lián)上。
我常給學(xué)生講一個(gè)例子,一個(gè)人不小心出了交通事故,撞傷了另一個(gè)人。傷者媽媽一著急眼睛瞎了,傷者兒子有病沒人管死了,傷者老婆得了精神病。那這個(gè)人就可以構(gòu)成交通肇事罪、傷害罪、殺人罪,都有了,可能嗎?不可能的事情。所以,任何學(xué)過《刑法》的人都知道,因果鏈條的關(guān)系不能往復(fù)循環(huán),無限延伸。
從這個(gè)原則出發(fā),借給吳英錢這些人的集資行為和吳英是一回事嗎?每個(gè)人向銀行借貸的時(shí)候,銀行的錢都是從數(shù)億的儲(chǔ)戶那兒吸收來的,我們的借款人能直接對儲(chǔ)戶負(fù)責(zé)嗎?儲(chǔ)戶對銀行,銀行對借款人,這是鐵的邏輯。所以,應(yīng)當(dāng)是那些存款人對地下錢莊的人,地下錢莊的人對吳英,所發(fā)生的法律關(guān)系是兩個(gè)完全不同的因果鏈條。現(xiàn)在卻隔山打炮,把吳英和那些人聯(lián)系起來了,因?yàn)槟切┤耸嵌鄶?shù),所以吳英集資的對象就是多數(shù),這個(gè)邏輯明顯說不通。
這里有一個(gè)前提,如果吳英和這11個(gè)人有共謀,那另說。如果有這樣的證據(jù),吳英是非法吸收公眾存款罪的共犯,甚至主謀,都沒有問題,但是證據(jù)顯示沒有共謀。對這個(gè)事實(shí),我有發(fā)言權(quán),因?yàn)閰怯缸诱业轿遥野才?**和***兩個(gè)律師辦理,在整個(gè)5年多過程當(dāng)中我都參與了,所有證據(jù)材料我都了解,我還親自會(huì)見了吳英,考察了吳英投資的那些店鋪和公司。別人可以有不同觀點(diǎn),但是要有證據(jù)和法律依據(jù),這很重要。不管結(jié)果怎么樣,最后怎么判,作為律師,我們要負(fù)責(zé)任,道理要講清楚。
(二)律師辦案的策略
律師辦案還有策略問題。比如說,涉及到地方上的各種因素,迫于無奈,有些時(shí)候本來無罪的當(dāng)事人一定要認(rèn)罪。我們會(huì)采取一些非常尷尬的做法——當(dāng)事人認(rèn)罪我不否認(rèn),但我從律師角度進(jìn)行法律上的分析,認(rèn)為它不構(gòu)成罪。這是中國律師另一種尷尬。但是無論如何,首先我們一定要把案件的性質(zhì)搞清楚,不能自欺欺人,不能自己糊涂讓別人也糊涂,更不能被別人弄糊涂。
與當(dāng)事人打交道也同樣要謹(jǐn)慎。前些年辦過一個(gè)包庇案。一個(gè)刑法教授辦一個(gè)死刑案,二審時(shí),那個(gè)被告沒有從輕的余地,被告哥哥問怎么辦,他說惟有立功。被告哥哥說有一個(gè)舉報(bào)線索需要傳給被告,然后律師就給人家傳了一張紙條,一查屬實(shí),二審就改判了。后來,檢察院逼問這哥倆,他們?nèi)姓J(rèn)了,被告哥哥居然還給律師錄音了,交給檢察院,結(jié)果把律師抓了。我提醒大家,一定要小心,有時(shí)候你的當(dāng)事人就是你的敵人,真是這樣。
律師的這個(gè)行為確實(shí)有問題,但是構(gòu)不構(gòu)成犯罪?
我請了專家們反復(fù)研究,大家都認(rèn)為確實(shí)是冤,不該定罪,但是又找不出合適的理由來。因?yàn)榘幼锞褪亲尡桓嫒颂颖軕土P,而這個(gè)案子由死刑改成了無期,確實(shí)起到了這種作用,而且他又確實(shí)給人傳紙條了。在論證這個(gè)案子的時(shí)候,我也陷入了一種困惑。最后我自己找到了答案,就是回到法條上來。刑法關(guān)于包庇罪的規(guī)定——“做假證明包庇”,這六個(gè)字讓我找到了問題的關(guān)鍵所在:律師沒有做假證明的犯罪手段。在法庭上,公訴人提出,“律師采取移花接木的方法做假證明包庇”,因?yàn)槲乙呀?jīng)弄清楚了,我就可以應(yīng)對了。
什么是立功的證明?第一要有線索,第二要查證屬實(shí)。查線索不是證明,查證屬實(shí)才是證明。那么,只有公安機(jī)關(guān)才能查證屬實(shí),所以,提供證明的只有公安機(jī)關(guān),不可能是律師。所以,律師不僅沒有提供假證明,而且連證明也沒有提供,因?yàn)樗麤]有條件和權(quán)力提供證明。律師的做法不對,但是按照法律規(guī)定,他沒有提供假證明包庇。說他移花接木也不對,他沒有移花接木,因?yàn)樗峁┑木€索是真的,通過提供線索,被告人本人寫了揭發(fā)材料也是真的,揭發(fā)的內(nèi)容經(jīng)過查證屬實(shí)更是真的。所以“移花接木做假證明”的說法違背了基本事實(shí),混淆了基本概念,如果糾正一下,應(yīng)當(dāng)是“借花獻(xiàn)佛”,“花”是指犯罪的線索,“佛”是國家、政府,被告人把別人的“花”借過來獻(xiàn)給政府,律師只是起到了是傳“花”的作用,而傳花沒有罪。
這個(gè)案子,大家仔細(xì)分析一下,我說的有沒有錯(cuò)?我找到這個(gè)答案確實(shí)很費(fèi)勁,絞盡腦汁、挖空心思,最后終于找到了突破點(diǎn),如果我們不去找它,可能就發(fā)現(xiàn)不了。這個(gè)案子最后宣告無罪了。
所以,這些機(jī)會(huì)和理由存在于法律規(guī)定的條文當(dāng)中,同時(shí)也存在于法理之中,我們要吃透它,還要下工夫。我拿這幾個(gè)案例簡單做一個(gè)說明,不是討論哪一個(gè)具體案子,而是要說明如何分析,如何尋找依據(jù)。
除此之外還有一個(gè)中國特色問題,我們還要研究案件背景。在國外不需要這個(gè)東西,但是中國的很多案件是有背景的,不了解背景有時(shí)候我們就上當(dāng),所以要適當(dāng)?shù)摹⒂袟l件的了解一下案件背景。
(未完待續(xù))